+7(499)495-49-41

Как определить непоименованный договор

Содержание

Понятие смешанного договора

Как определить непоименованный договор

П. 3 ст. 421 ГК РФ устанавливает, что стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).

Правовая связь элементов в составе смешанного договора обусловлена наличием общей цели, с которой он заключается сторонами.

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Смешан­ный договор – договор, содержащий эле­менты различных гражданско-правовых договоров, со­единённых общей целью, как предусмотренных зако­нодательством, так и не предусмотренных им, но и не противоречащих ему, при этом под таким элементами понимаются предмет и иные существенные условия, предусмотренные законодательством для соответст­вующего договора.

Таким образом, смешанный договор, в отличие от всех остальных договоров, позволяет в рамках одного договора урегулировать различные отношения сторон в их совокупности, а не прибегать для этого к различ­ным договорным моделям. При составлении смешанного договора стороны обязательно должны учитывать императивные нормы, предусмотренные для соответствующих договоров, входящих в состав смешанного.

Признаки смешанного договора:

  • наличие в его составе элементов различных гражданско-правовых дого­воров (предмет и иные существенные условия, установленные законом для соответствующих договоров).

Замечание: Под элементами различных договоров в данном случае следует по­нимать не отдельные изолированные права и обязан­ности, включенные в содержание того или иного дого­вора, а определенную их совокупность, характерную для соответствующего договора.

Характерные черты сме­шанного договора (по М.И. Брагинскому):

    1. в составе смешанного договора должно быть не менее двух договоров;
    2. дого­воры, входящие в состав смешанного договора, долж­ны быть поименованными в гражданском законода­тельстве (спорно, противоречит принципу свободы договора);
    3. сам смешанный договор к числу поимено­ванных не относится, за исключениями, установлен­ными законом;
    4. действует презумпция возмездности смешанных договоров;
    5. наличие определённой связи между правовым режимом элементов договоров, вхо­дящих в состав смешанного договора.

Договор не может считаться смешанным, если:

    • в него включены отдельные права и обязанности (не относящиеся к существенным условиям), а также иные ус­ловия, не образующие в совокупности договор;
    • он содержит элементы одного договора, а не нескольких, как того требует п. 3 ст. 421 ГК РФ.

Примером договора, который включает в себя элементы обязательства одного вида, является сделка РЕПО.

Названная сделка представляет собой приобретение (продажу) ценных бумаг, при покупке (продаже) которых у организации возникает обяза­тельство по последующей обратной продаже (покупке) указанных ценных бумаг через определённый срок по заранее фиксированной цене на условиях, установ­ленных такой сделкой.

Таким образом, сделка РЕПО в качестве со­ставных своих частей имеет две сделки купли- продажи, где каждая из сторон выступает продавцом и покупателем. Наличие в сделке РЕПО эле­ментов только договора купли-продажи не даёт осно­ваний считать её смешанной.

Отграничение смешанного договора от других договоров

1) от простого непоименованного договора (который напрямую не указан в законе, но соответствует его требованиям):

  • включает в себя элементы разных договоров, тогда как простой непоименнованный одиночен и самостоятелен;
  • к простому непоименованному соглашению применяются правовые нормы наиболее сходных договоров только одного вида (не используются правила по нескольким соглашениям).

2) от объединенного договора:

  • в объединенном договоре присутствуют не отдельные элементы различных контрактов, а практически целые различные соглашения, которые объединены в одном документе, но не «смешаны» до степени неразрывности.

3) от комплексного договора (сложного многокомпонентного договора, прямо предусмотренного в нормах гражданского права и урегулированного ими, например, договора финансовой аренды):

  • если комплексный договор – это самостоятельный сложный договор, элементы которого конструирует законодатель, то смешанный договор имеет место только тогда, когда участники гражданских правоотношений сами, своей согласованной волей смешивают (конструируют) условия договора, используя при этом элементы нормативно-установленных договоров, включая комплексные (например, договор об изготовлении и последующем монтаже оборудования).

4) от многообъектного договора, в котором предмет охватывает положения одного поименованного контракта, например, аренда или поставка, однако объектов сделки при этом несколько (например, от договора на предоставление в аренду нескольких земельных участков).

Источник: https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-smeshannogo-dogovora

6. Поименованные и непоименованные договоры в гражданском праве рф

Как определить непоименованный договор

Поименованный договор — договор, которыйпрямо обозначен в ГК (напр., договоркупли-продажи);

непоименованный — договор, на которыйпрямой ссылки в ГК нет (например: договораутсорсинга – передачаорганизацией определённых бизнес-процессовили производственных функций наобслуживание другой компании,специализирующейся в соответствующейобласти.(от 1 года)).

Н.Д. – такой, который заведомо отличаетсяотсутствием для него специальногозаконодательного регулирования.

Противоречие междусуществующими видами договоров –поименованными, имеющих законодательноерегулирование и потребностями правовойжизни берет начало еще в Древнем Риме,где коллизии разрешались судом. Но современем законодательство сталоположительно признавать необходимостьправовой защиты непоименованныхдоговоров.

Нормативной базойдля любого непоименованного договоравсегда служит общее гражданскоезаконодательство РФ.

В цивилистикесуществует несколько подходов крегулированию непоименованных договоров.Одни авторы считают, что целесобразнок непоименованным договорам применятьобщие положенияобязательственного права,а также аналогия права (Агарков).

7. Ограничения принципа свободы договоров, понятие и предназначение

Условия договораопределяются по усмотрению сторон, чтоявляется подтверждением принципасвободы договора, закрепленном в ст. 1ГК РФ , кроме случаев, когда содержаниесоответствующего условия предписанозаконом или иными НПА. Свобода договорапозволяет по собственному усмотрениювыбирать или создавать свою модельдоговорных отношений и самостоятельнорешать вопрос о вступлении в договор.

м свободы договора:

1. свобода заключения договора

2. свобода выбора контрагента договора

3. свобода выбора места заключениядоговора

4. свобода выбора времени заключениядоговора

5.свобода выбора формы договора

6. свобода выбора вида договора

7. свобода определения условий договора

8. свобода расторжения договора.

Наряду с принципом свободы договора,согласно которому стороны вправе самиопределять, вступать или воздержатьсяот вступления в договорные отношения,ГК предусматривает процедуру заключениядоговора в обязательном порядке(ст.445 ГК), напр., в случае заключенияпредварительного договора.

При этомесли сторона, для которой заключениедоговора обязательно, уклоняется отего заключения, другая сторона вправеобратиться в суд с требованием опонуждении заключить договор и возместитьубытки (п. 4 ст. 445 ГК ). Например, привыполнении государственного заказаили открытии банковского счета.

8. Предварительные и публичные договоры, общая характеристика

Предварительный договор – т. е.соглашение о заключении в будущемосновного договора на условияхпредварительного договора (п. 1 ст. 429ГК). Предварительный договор заключаетсяв форме, установленной для основногодоговора, а если форма основного договоране установлена, то в письменной форме.Несоблюдение правил о форме предварительногодоговора влечет его ничтожность.

Вслучае уклонения одной из сторон отзаключения основного договора другаясторона вправе обратиться в суд стребованием о понуждении заключитьдоговор. Предварительный договор долженсодержать условия, позволяющие установитьпредмет, а также другие существенныеусловия основного договора.

В предварительномдоговоре указывается срок, в которыйстороны обязуются заключить основнойдоговор, если такой срок не определен,основной договор подлежит заключениюв течение 1 года с момента заключенияпредварительного договора.

Обязательства,предусмотренные предварительнымдоговором, прекращаются, если до окончаниясрока, в который стороны должны заключитьосновной договор, он не будет заключенлибо одна из сторон не направит другойстороне предложение заключить этотдоговор.

Согласно ст. 426 ГК публичнымпризнается договор, заключаемыйкоммерческой организацией и устанавливающийее обязанности по продаже товаров,выполнению работ или оказанию услуг,которые такая организация по характерусвоей деятельности должна осуществлятьв отношении каждого, кто к ней обратится.

Коммерческая организация не вправеоказывать предпочтение одному лицуперед другим в отношении заключенияпубличного договора, кроме предусмотренныхзаконом случаев.Цена товаров, работ иуслуг, а также иные условия устанавливаютсяодинаковыми для всех потребителей, заисключением случаев, когда допускаетсяпредоставление льгот для отдельныхкатегорий.

Отказ коммерческой организацииот заключения публичного договора недопускается, если сторона уклоняетсяот его заключения, другая сторона вправеобратиться в суд с требованием опонуждении заключить договор, а такжео возмещении причиненных убытков.

Вслучаях, предусмотренных законом,федеральные органы исполнительнойвласти могут издавать правила, обязательныедля сторон при заключении и исполнениипубличных договоров (типовые договоры,положения и т.п.).

Публичными являются договоры личногострахования, хранения вещей в камераххранения транспортных организаций и вломбардах, договоры банковского вклада,заключаемые гражданами-вкладчиками.

Источник: https://StudFiles.net/preview/4169038/page:3/

Как определить непоименованный договор

Как определить непоименованный договор

Непоименованный договор не противоречит закону, но о нем нет специальных указаний. Чтобы избежать рисков работы с таким договором, нужно знать его особенности.

Что такое непоименованный договор

Непоименованный договор – это договор, который не предусмотрен законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ), но не противоречит им (подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ).

«Не предусмотрен» – значит, нет специальных правовых норм, которые можно было бы применить к такому договору и которые бы регулировали отношения сторон из такого договора (например, требования к форме, существенным условиям, правам и обязанностям сторон и т. д.).

Причем речь идет о регулировании гражданско-правового характера (ст. 2 ГК РФ). Даже если в отношении договора есть специальное регулирование иного характера (например, налогового), то это не повод считать договор поименованным.

Таким образом, договор считается непоименованным и в том случае, если он фактически в законе поименован (упомянут), но не урегулирован надлежащим образом.

Поэтому некоторые авторы предпочитают вместо термина «непоименованный» использовать термины «договор необычного содержания», «нетипичный», «аномальный», «безыменный» («безымянный»), «неквалифицированный».

Более того, в литературе иногда встречается даже особая классификация договоров на три группы: поименованные, непоименованные и упомянутые. Однако по сути  упомянутые договоры ничем не отличаются от непоименованных.

Об отдельных договорах:

Как отличить непоименованный договор от «близкого» договора

Иногда из-за отсутствия похожих поименованных договоров непоименованная природа договора очевидна и не вызывает сомнений. Например, к числу непоименованных договоров относятся получившие широкое распространение соглашения о конфиденциальности.

Сюда же можно отнести договор на упаковку багажа пассажиров и реализацию товаров посредством вендинговых аппаратов – ничего похожего сегодня в действующем законодательстве нет.

Так, ФАС Дальневосточного округа при рассмотрении одного из дел указал:

«Учитывая, что предметом спорного договора является право оказания услуг по упаковке багажа пассажиров и по реализации товаров посредством вендинговых аппаратов, суд… пришел к выводу о том, что заключенный сторонами договор…

не подпадает ни под одну из правовых конструкций, предусмотренных действующим гражданским законодательством, и в силу пункта 2 статьи 421 ГК РФ относится к иным гражданско-правовым договорам, заключение которых не противоречит положениям ГК РФ» (постановление от 24 марта 2014 г.

№ Ф03-665/2014 по делу № А51-11068/2012, определением ВАС РФ от 9 июня 2014 г. № ВАС-7151/14 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

Однако в отношении некоторых договорных конструкций может возникнуть сложность с квалификацией – бывает сложно определить соответствие спорного договора поименованным договорам.

Для того чтобы с наибольшей долей вероятности определить, является ли заключаемый договор непоименованным, можно пользоваться следующим алгоритмом:

  1. Для начала необходимо найти поименованный договор, который наиболее близок к спорному договору.
  2. После этого нужно определить квалифицирующие признаки найденного договора и сопоставить с ними спорный договор.

Несоответствие обязательства квалифицирующим признакам всех поименованных договоров относит его к разряду непоименованных.

Как выявить квалифицирующие признаки договора

Нормы, которые закрепляют квалифицирующие признаки «близкого» договора, чаще всего содержатся в законодательных дефинициях. Однако они могут быть рассредоточены по разным статьям или вообще отсутствовать. Например, закон не дает определения «работы», которая считается квалифицирующим признаком подряда.

Для того чтобы выявить квалифицирующие признаки и сопоставить с ними спорный договор, стоит ответить на несколько вопросов.

Противоречие договора нормам «близкого»

Есть ли в специальных нормах о «близком» договоре правила, которым спорный договор противоречит?

Если их нет и спорный договор отвечает всем требованиям норм о поименованном договоре, то есть все основания считать, что договор относится к данной поименованной договорной модели.

Если противоречие выявлено, то нужно ответить на следующий вопрос.

Характер нормы «близкого» договора

Является ли норма, по отношению к которой имеет место противоречие, императивной либо диспозитивной?

Если норма не содержит явно выраженного запрета установить иное, то для ответа на поставленный вопрос стоит воспользоваться таблицей Пять тестов на императивность нормы, не содержащей явно выраженного запрета установить иное (по п. 3 Постановления о свободе договора) и мастером Как определить, является ли норма диспозитивной или императивной.

Если норма императивная или диспозитивная и спорный договор в целом отвечает всем остальным правилам о поименованном договоре, то опять же есть все основания считать, что договор относится к данной поименованной договорной модели.

При этом противоречие императивной норме будет порочить договор – он в соответствующей части будет считаться недействительным (ст. 168 ГК РФ). Если норма диспозитивная, то условие, противоречащее условию договора, будет иметь приоритет над ней. 

Если ответ на вопрос отрицательный, то есть основания считать, что данная норма устанавливает квалифицирующий признак поименованной договорной модели. В таком случае есть вероятность, что договор относится к разряду непоименованных. Но для полной уверенности нужно ответить еще на один вопрос.

Расширенное толкование нормы «близкого» договора

Допускает ли норма, содержащая квалифицирующий признак, расширительное толкование?

Для этого полезно сопоставить специальный законодательный режим поименованного договора со спорным договором. Если подавляющая часть норм специального режима применима к такому договору, то это свидетельствует в пользу расширительного толкования нормы и признания договора поименованным.

Если расширительное толкование невозможно, то спорный договор можно рассматривать в качестве непоименованного (за исключением случая, когда его можно отнести к некой другой поименованной модели).

Как влияет на договор упоминание в международных актах

Тот факт, что в Гражданском кодексе РФ отсутствует упоминание о договоре, не свидетельствует однозначно о том, что договор является непоименованным. Если договор имеет гражданско-правовое регулирование в ином законе или ином правовом акте, то он будет считаться поименованным. Такой вывод следует из содержания пункта 2 статьи 421 Гражданского кодекса РФ.

Если же договор не упоминается в ГК РФ, но упоминается в международных актах, и указанные акты ратифицированы Российской Федерацией в установленном законом порядке, то договор является поименованным.

Это связано с тем, что такие международно-правовые акты имеют силу законов и приоритет по отношению к национальным нормативно-правовым актам в случае возникновения их разночтения (п. 4 ст.

15 Конституции РФ).

Однако если предмет и содержание договора отражены в международно-правовых актах, не являющихся частью национального правопорядка, то такой договор должен быть квалифицирован как непоименованный.

  • Какой договор является непоименованным

Обзоры последних изменений

Главные изменения в законодательстве в 2018 году
Посмотрите изменения, которые вступают или уже вступили в силу в 2018 году.

Директоров и учредителей станут чаще привлекать по долгам компании
И другие выводы из Обзора практики Верховного суда № 2/2018 от 04.07.2018

Закупки по Закону № 44-ФЗ с 1 июля: все изменения в одной инструкции
С 1 июля все конкурентные закупки можно проводить в электронном виде, правила для закупок в бумажном виде тоже изменились. Законодатели ввели в Закон № 44-ФЗ новые статьи, которые срочно нужно изучить.

Формулировки договоров, из смысла которых суды делают вывод, что стороны не установили досудебный порядок
Обзор практики.

Изменения в КоАП РФ в 2018 году
Все поправки в одной таблице.

Источник: https://www.law.ru/article/21246-qqq-17-m1-13-01-2017-kak-opredelit-nepoimenovannyy-dogovor

Виды договоров

Как определить непоименованный договор

Для классификации договоров могут выбираться разные признаки: направленность, которую имеет сделка; состав сторон; взаимность обязательств; момент, когда договор вступает в силу, возмездность.

 При выборе вида договора предприниматель обычно ориентируется на его название, которое отражает, какого хозяйственного характера сделка: поставка, аренда, услуги, перевозка, купля-продажа.

По этим характеристикам классифицирует договоры Гражданский кодекс, во второй его части.

Непоименованный и смешанный договор

Однако не все договоры отличаются «говорящими» наименованиями. Существуют непоименованные и смешанные виды. Под «непоименованным договором» подразумевают договор, опережающий потребности, которые возникают в практике при гражданских правоотношениях.

Несмотря на стремление законодателей найти теоретическое решение по всем проблемам, которые есть в процессе оформления сделок гражданского характера, случаи, не подходящие под принятые шаблоны, происходят. К числу непоименованных часть юристов относит только типы, не описанные в ГК, но урегулированные другими законами и кодексами.

Так, когда предоставляется персонал в рамках договора аутстаффинга (заемный труд) – распространенный случай. Такая форма договора описана Трудовым кодексом. А в Налоговом кодексе оговариваются способы регулирования последствий таких договоров. Однако в гражданском законодательстве такого договора так и нет.

Что касается аутстаффинга, то определенность в этом вопросе наступила в 2016-м, после вступления в силу изменений в законе «О занятости населения в РФ». Данный документ говорит о том, что предоставлять персонал – значит, оказывать услугу; то есть Гражданский кодекс тоже признает аутстаффинг как услугу.

Непоименованные договоры включают в себя:

  • договоры, которые заключают субъекты инвестирования;
  • договоры на работы по установке и пользованию рекламными конструкциями;
  • соглашения, которые заключают участники долевой собственности;
  • реализацию товаров с помощью вендинговых аппаратов;
  • договоры, по которым предоставляются торговые места на рынках.

Определение непоименованного договора, как такового, в ГК РФ нет. Статья 421 оговаривает, что у сторон есть право заключения договора, предусмотренного или не предусмотренного в законе или другом правовом акте. Это понятие присутствует в практике судов.

Один из примеров можно найти в постановлении 18-го Арбитражного суда по делу номер А07-17129/2013: «Инвестиционный договор по своей правовой природе является не поименованным в Гражданском кодексе…» Это означает, что, увидев определение непоименованного договора, можно расценивать его как юридически значимый документ.

Суды относятся к непоименованным договорам не очень благосклонно, и это ведет к повышенному риску, что они будут расценены как незаключенные или недействительные. Это актуально в случае наличия какой-то близкой договорной конструкции, которую ГК именует вполне определенно.

 Судьями может быть сделан вывод о намеренном уклонении сторон от того, чтобы заключить поименованный договор, указанный Кодексом.

Стороны могут пойти на это, чтобы обойти ограничения, вызванные императивными (обязательными) нормами данного вида договоров, к примеру, касающиеся обязанностей по его регистрации.

Понятие смешанного договора отражено в статье 421 ГК. Такой договор включает в себя положения, которые свойственны разным типам договоров.

Смешанный договор может содержать элементы разных договоров, но не меньше двух, однако формального ограничения по максимальному количеству типов договора нет.

Гражданский Кодекс оговаривает некоторые виды смешанного договора – найм-продажа (ст. 501) или аренда с правом выкупа (ст. 624).

Смешанный договор может быть многосторонним. В качестве примера можно привести трехсторонний договор, где у двух сторон есть обязательства по типу договора поставки техники.

У третьей стороны есть обязанности провести монтаж данной техники: это уже элемент договора подряда.

Смешанным может являться договор о предоставлении услуг, которые оплачиваются не денежными средствами, а товаром, который передается в собственность.

Когда составляется смешанный договор, важно четко понимать, чем являются обязательства, как таковые, а также обладать знаниями, как квалифицируется правовая природа, которую имеет основной договор, куда включают элементы другого типа договоров. В некоторых случаях более простым решением будет заключение двух отдельных договоров, с абсолютно ясной структурой.

Реальный и консенсуальный договор

В переводе с латинского consensus означает «согласие».

Консенсуальные договоры расцениваются как заключенные, когда лица, получившие предложение о заключении договора, соглашаются с этим.

На практике договор подписывается: либо одновременно, либо дистанционно – по очереди. Оплата счета также признается заключением договора. Консенсуальными являются большинство договоров.

Когда по закону при заключении договора передается имущество, то договор становится реальным. Такой договор заключается, когда выдается займ, принимается на хранение имущество, перевозится товар, страхуется или передается в безвозмездное пользование имущество.

Реальность и консенсуальность договора как характеристика играет важную практическую роль. При реальном договоре обязательно должно быть передано имущество (предмет договора), чтобы он расценивался как заключенный.

Публичный и непубличный договор

Такое разделение основывается на том, что лицо, которое предложило оферту неопределенному кругу лиц, обязано заключить договор со всеми, кто обращается, без предпочтений (статья 426 Гражданского Кодекса).

Данная формулировка обозначает сделки очень простого типа, которые совершаются часто. Это касается покупки товара в розничной сети, поездки в общественном транспорте, бытовых услуг, услуг связи и так далее.

По сути публичный договор означает, что у стороны, которая предлагает товар, нет права давать разные условия потребителям, входящим в одну категорию.

Так, при указанной на ценнике цене продавец должен продавать товар по ней всем покупателям, не выше и не ниже. У продавца нет права на отказ продать кому-то свой товар, если этот товар есть в магазине.

Исключением могут являться лишь случаи, которые отдельно оговариваются в законах или нормативно-правовых актах.

Одна из сторон публичного договора называется обязанной. Это человек, который занимается предпринимательством или выполняет работу, приносящую доход.

Ранее статья 426 Гражданского Кодекса относила к таким обязанным лицам только коммерческие организации, но тогда возникали вопросы с отнесением обязанности заключения публичного договора к индивидуальным предпринимателям или некоммерческой организации.

Альтернатива публичного договора – непубличный, в котором выполняется согласование сторонами разных условий для различных участников. К ним относятся договоры, связанные с поставкой, подрядом, услугой, арендой и другие.

Возмездный и безвозмездный договор

О данной классификации договоров говорит статья 423 Гражданского Кодекса. Условное название возмездного договора может звучать как «ты мне – я тебе». То есть, одна сторона может, выполнив требования договора, потребовать с другой, чтобы была проведена оплата за выполненные работы, имущество, услуги.

При безвозмездном договоре одна сторона, предоставив второй что-то, не имеет права требования от нее чего-то взамен – платы или другого возмещения. К безвозмездным относятся договора дарения, безвозмездного пользования, хранения непрофессиональным хранителем.

Все гражданско-правовые договоры считаются возмездными при отсутствии других условий в самом договоре, законе, других нормативно-правовых актах. Такая особенность называется презумпцией возмездности.

Предварительный и основной договор

Как гласит статья 429 Гражданского Кодекса, в соответствии с предварительным договором у сторон возникает обязанность заключения в дальнейшем другого договора (основного), по которому передается имущество, оказываются услуги, выполняются работы.

Предварительный договор включает подробное описание условий основного договора. В нем указывают, до какого срока у сторон есть обязанность заключения основного договора. Если такого указания нет, то заключение договора должно произойти не позднее года со времени, когда был подписан предварительный договор.

У предварительных договоров в свое время сложилась не самая лучшая репутация, когда они активно применялись при незаконных схемах оформления квартир в долевом строительстве.

Это было возможным из-за перечисления существенных условий, например, описания жилья, поэтому покупатели считали, что подписывают договор купли-продажи.

На самом деле задача предварительного договора – стать основанием для заключения в дальнейшем договора основного. Можно даже требовать этого в суде.

По сути, с практической точки зрения предварительный договор может быть полезен лишь добросовестным партнерам, имеющим желание обозначить обязательство. Это похоже на честное слово купца. Но если одна из сторон не хочет подписывать основной договор на оговоренных условиях, то это может привести к судебным спорам. О благоприятном сотрудничестве речи уже не идет.

Новые виды договоров

1 июня 2015-го ГК ввел новые виды договора:

  • рамочного (ст. 429.1);
  • опционного (ст. 429.3);
  • абонентского (ст. 429.4)

Эти формы договорных отношений в реальности работали и раньше. Теперь в Гражданском Кодексе они получили законные обоснования.

Рамочным договором (с открытыми условиями) предусматривается, что детали его выполнения уточняются в других договорах или же в заявке, которую подает один из участников, чтобы вторая могла исполнить свое обязательство.

Предмет такого договора подразумевает заключение соглашения о том, что стороны будут иметь долгосрочные связи. Также оговаривается, в каком порядке они будут взаимодействовать в будущем. Важная особенность рамочного договора – он не является договором на предоставление услуги, поставку, подряд, для подписания которого он заключался.

Например, в договоре поставки существенное условие – название и количество товаров. Это означает, что до формирования спецификации для отдельной партии договор не является заключенным. Однако при составлении договора с названием «договор поставки», где оговаривается, что об условии, касающемся товара, будет сказано в спецификации позднее, данный договор – рамочный.

Опционный договор предполагает согласование сторонами между собой условий договоров, заключенных для исполнения в будущем.

При этом, чтобы получить право требования действий, которые оговариваются в договоре, нужно внести плату.

Такие договоры применяются в биржевой торговле, однако они нередки и в процессе хозяйствования, к примеру, когда нужно в дальнейшем подписать договор на услугу, поставку, подряд, аренду.

Еще до того, как ГК урегулировал опционный договор, в администрации Москвы была разработана и использовалась типовая форма договоров покупки опциона, дававших право заключать договор на аренду нежилого коммерческого помещения. Примером опционных договоров служат также договора купля-продажи, предполагающие обратный выкуп.

Абонентские договоры очень распространены в повседневной жизни. Они предполагают внесение ежемесячных фиксированных платежей за предоставление услуг – связи, посещение театра, бассейна, обслуживание авто, аренду номера в гостинице по форме «all inclusive».

При абонентском договоре деньги платятся не за то, что абоненту предоставлены услуги, работы, товар, а за то, что он имеет право потребовать получения таких услуг от другого участника договора. По-другому абонентский договор называется договором с исполнением по требованию.

У абонента в данной ситуации возникает обязанность внесения регулярных платежей в рамках договора до того момента, пока он имеет такое право согласно договору. Причем не имеет значения, получает ли он услуги или товар в оговоренном объеме.

Например, если не ходить в бассейн по абонементу, то деньги за него никто не вернет. Однако в договоре может быть предусмотрен вариант, когда заплаченные средства при неиспользовании услуг могут быть возвращены.

У абонентского договора, то есть договора, который был заключен с использованием его модели и является договором подряда, купли-продажи и так далее, есть ряд привлекательных моментов:

  • покупка абонемента для абонента является более выгодной, чем приобретение разово товара или услуги; к примеру, если одна тренировка в спортзале может стоить 400 рублей, то при оплате безлимитного абонемента ее цена снижается в разы;
  • абонент получает уверенность в том, что он всегда может прийти к выбранному исполнителю, ему не нужно будет каждый раз находить нового и снова заключать договор;
  • обычно абонент, заключив такой договор, пользуется большим объемом услуг, чем он мог получить за те же деньги при разовой оплате товара или услуги.

Источник: http://dogovory-online.ru/vidy-dogovorov/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.